Перейти к содержимому






mooner

Регистрация: 27 Apr 2003
Offline Активность: 21 Nov 2024 16:48
***--

#6226904 Опосредованное присоединение без договора

Написано mooner 11 October 2024 - 20:39

Опосредованное присоединение - это когда потребитель присоединен в надлежащем порядке и заключен договор с сетевой. Тут скорее субабонент

 

 

 

Зачем присоединяться если ООО1 и так уже присоединено

 

"А мужики-то не знают!"

 

attachicon.gifмужики.png

 

Новая практика от ВС РФ:
Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 августа 2024 г. по делу N А40-232295/2022.
Тут в т.ч. вот такие выдержки:
 

Под однократностью технологического присоединения понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в объеме максимальной мощности таких энергопринимающих устройств, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства.

 

 

Как следует из представленного в материалы дела ответа сетевой компании от 02.12.2021 (лист дела 15, том 1), по результатам проведенного осмотра установлено, что спорное нежилое помещение входит в состав технологически присоединенного объекта и запитано к сетям сетевой компании опосредованно через сети абонента (МКД, управляемого учреждением).

 

 

Такой абонент предполагается подключенным к сетям многоквартирного дома, пока не доказано обратное. В данном случае надлежащим технологическим присоединением является присоединение МКД к электрическим сетям сетевой компании.

 

 

 

В отсутствие возражений ответчика вывод судов о необходимости обращения к сетевой организации с заявлением о технологическом присоединении и получении согласия управляющей компании (собрания собственников) на присоединение нежилого помещения, обусловленное положениями пункта 8(4) и подпункта "ж" пункта 10 Правил N 861, следует признать ошибочным, поскольку названное положение распространяется на первичное техприсоединение. Смена владельцев помещения с 1959 года не влечет обязанность производить технологическое присоединение вновь.

 

 

 

Правовое значение для заключения договора энергоснабжения имеет технологическое присоединение самого МКД к сетям сетевой компании, и нахождение нежилого помещения, которому необходима электрическая энергия, в проектной или технической документации на МКД либо в электронном паспорте такого дома (пункт 2 Правил N 354). Вопреки выводу судов отдельного технологического присоединения такого помещения не требуется.

 


  • 1


#6226804 Узнать владельца сайта (админа домена)

Написано mooner 10 October 2024 - 13:28

Заявил его третьим лицом, одновременно попросил суд поставить вопрос о замене ненадлежащего ответчика.

Заявите ходатайство об истребовании у него сведений относительно взаимоотношений с Вашим доверителем, на основании чего он выставлял на сайте данные Вашей организации, сведения о движении денег по счетам (на предмет были ли финансовые взаимоотношения с Вашим доверителем)


  • 1


#6224681 Бездействие ФУ как основание для оспаривания банкротства

Написано mooner 19 September 2024 - 11:12

Ну, т.е., нет на сайте определения о возвращении или определения о принятии к производству, даже информации о получении судом ходатайства о приобщении доказательств - на сайте нет. Вот и удивляюсь.

секретарь или судья в отпуске


  • 1


#6224583 Иск по ст. 222. Экспертиза. Объект строящийся. РнС есть.

Написано mooner 17 September 2024 - 20:57

У меня не укладывается в голове, как вообще можно говорить о нарушениях применительно к строящемуся объекту, не введенному в эксплуатацию.

Построил я какую-то хрень на участке и забросил.
Подают против меня иск о сносе самоволки, а я такой "так она (т.е. хрень) недостроена. Вы подождите лет 50 пока я ее дострою - тогда и обращайтесь" ;)
 


  • 1


#6224578 Неофициальная работа, хотят уволить за прогул

Написано mooner 17 September 2024 - 20:39

Но если работник в письменном виде ТД не получил, то например установить какое рабочее место, какое рабочее время и прочие условия согласованы, чтобы оформить отсутствие работника на этом рабочем месте, становится несколько сложнее, на мой взгляд.

Верно. Надо смотреть конкретику.
Как вариант, на месте работника можно рассмотреть вариант об увольнении в связи с нарушениями, допущенными работодателем (экзотическая статья, ни разу с ней на практике не сталкивался).


  • 1


#6224307 Практикум по гражданскому процессу

Написано mooner 13 September 2024 - 14:01

То есть задачки сочинить?

Именно! :drinks:

На самом деле, как оказалось, для многих это очень непосильная работа (из первоначального коллектива несколько человек отвалились).
Но пока тема закрыта. Два автора найдены. Если ч/з три недели кто-то из них не сдаст результат - опять подниму вопрос.


  • 2


#6223933 Практикум по гражданскому процессу

Написано mooner 09 September 2024 - 00:54

Коллеги, предлагаю желающим поучаствовать в создании практикума по гражданскому процессу. Основная работа уже сделана, но в коллектив не хватает одного - двух авторов (в зависимости от того, кто сколько работы может взять на себя). Практикум в своем роде уникальный, поскольку в нем участвуют преподаватели из многих городов. В настоящее время, среди авторов представители: Челябинска, Екатеринбурга, Кирова, Ульяновска, Саратова, Новгорода, Санкт-Петербурга, Саратова и Волгограда.
Требования к авторам:
1. Степень к.ю.н. или д.ю.н.
2. Преподавание в ВУЗе.
Желающие поучаствовать - пишите здесь или на мыло (netnashev@mail.ru) или в группу ВК (vk.com/courtlawyers)


  • 2


#6222227 Отмена восстановления на работе, средний заработок за период до отмены

Написано mooner 20 August 2024 - 13:13

Такое основание в законе имеется?

ст.83 ТК РФ


  • 1


#6221826 Отмена восстановления на работе, средний заработок за период до отмены

Написано mooner 14 August 2024 - 21:05

Что делать с выплаченной зарплатой?

Ничего. Оснований для возврата выплаченного нет.

 

должны ли и какие быть сделаны записи в трудовой книжке

Должны в связи с увольнением по основанию отмены решения о восстановлении на работе.

 

должен ли работодатель перечислить страх.взносы в СФР

должен

 

оплатить больничный, возникший в течение 2 месяцев после апелляции,

должен

 

имеет ли работник право на компенсацию неиспользованного отпуска за работу в период восстановления на работе?

имеет.
Кратко по поводу вопросов: Работник, работающий на основании решения суда о восстановлении на работе - это такой же работник как и все остальные. ТК не устанавливает для него какого-либо особого статуса, запрещающего получать з/п и гарантии, установленные законом.
Вообще было постановление КС РФ по этому поводу, связанное с поворотом исполнения решения (реквизиты не помню, но оно было после 19 г.). Доводы, которые были там, вполне применимы и рассматриваемым здесь вопросам.


  • 2


#6220806 Комментарий к Определению КС РФ № 1340-О от 30.05.2024

Написано mooner 07 August 2024 - 14:35

Человек уволился 15 числа. Ему произвели расчет за фактическое время работы только от оклада. Премия начисляется в конце месяца. Таким образом, требовать премию за 15 дней он не может? и годовую (квартальную) тем более

Возникает масса очевидных вопросов, на которые, исходя из имеющейся практики, отсутствует логичный ответ.


  • 1


#6220737 Комментарий к Определению КС РФ № 1340-О от 30.05.2024

Написано mooner 06 August 2024 - 20:17

Я правильно понимаю, что если, например, военнослужащий погиб и зарплата ему не начислена, то взыскать ее до начисления нельзя?

Судя по всему, да. ;(


а как он определит основание (не)начисления премии и т.д.?

исходя из положений ЛНА, которые определяют эту премию


  • 1


#6220637 Комментарий к Определению КС РФ № 1340-О от 30.05.2024

Написано mooner 06 August 2024 - 14:49

Накатал тут много букв по поводу недавнего определения КС РФ, в котором было затронуто много вопросов: гражданский процесс, гражданское право, трудовое право, наследственное право.
Поскольку основной вопрос все-таки связан с трудовым правом, решил выложить свои мысли в этом разделе.
Предлагаю обсудить всем желающим.

Действующий кодекс, концептуально соответствует своим задачам, однако отдельные его положения, а также практика их применения судами давно устарели.

К таким положениям относится вопрос о начислении заработной платы. Это что-то непонятное обычному человеку, что-то проникшее в современное право из времен СССР, создающее массу проблем и упорно не желающее исчезать.

Недавно было опубликовано Определение Конституционного Суда РФ от 30.05.2024 г. № 1340-О, связанное с таким начислением. По этому определению уже прошлись с резко негативными отзывами некоторые известные юристы. И в основном, такие отзывы заслуживают одобрения. Конституционный Суд РФ имел возможность исправить существующую ошибочную практику, но не стал этого делать и ограничился лишь общими фразами.

О чем это определение.

Не вникая в существо рассмотренного дела, суть вопроса состоит в следующем. По мысли сложившейся практики, поддержанной Конституционным Судом РФ (далее - КС РФ), между выполнением работником работы и получением заработной платы стоит некий промежуточный этап в виде «начисления заработной платы» работодателем. ТК РФ часто упоминает о нем, но нигде не раскрывает что же под этим следует понимать.

На мой взгляд, такое начисление нужно рассматривать как бухгалтерское действие, которое никак не должно влиять на право работника получить заработную плату. Иначе говоря, основанием для получения заработной платы должно являться выполнение работником трудовой функции, а не какая-то операция работодателя по «начислению заработной платы».

Однако практика склонна видеть в этом нечто большее, чем простое бухгалтерское действие. Эта, на мой взгляд, ошибка и проявилась наглядно в рассматриваемом определении КС РФ.

КС РФ признал правильным расширительное толкование п. 68 постановления ВС РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании» и «отказал» во включении в наследственную массу фактически отработанной работником, но не начисленной работодателем заработной платы.

По мысли КС РФ

такое толкование базируется на особенностях трудовых правоотношений; до определения работодателем размера денежных средств, причитающихся работнику, эти средства не могут считаться имуществом работника и обладать свойством оборотоспособности (в т.ч. переходить в порядке наследования).

 

Вопрос о том, соответствуют ли такие «особенности трудовых отношений» Конституции РФ, оставлен КС РФ без ответа. Впрочем, сразу отмечу, что не знаком ни с самими делами, которые послужили поводом для обращения в КС РФ, ни с содержанием заявления, поданного в этот Суд. Поэтому строю свои рассуждения исключительно на тексте определения, которое может не в полной мере отражать ситуацию.

Обращу внимание, что практика отказа в правопреемстве по подобным делам в СОЮ является устоявшейся. В результате, люди могут лишаться значительных сумм только из-за того, что работодатель решил не производить соответствующее «начисление».

Однако менее чем через месяц после подачи иска, истец умер.Так гражданин обратился в суд с иском о взыскании компенсации за неиспользованный отпуск, компенсации за задержку выплаты, компенсации морального вреда. Должность он занимал высокооплачиваемую, а в отпуск не ходил более 20 лет. Поэтому сумма компенсации переваливала за 10 млн. руб.
Отказывая в правопреемстве, суд кассационной инстанции указал, что в материалах дела отсутствуют сведения о том, что истцу была начислена компенсация (Определение 2 КСОЮ от 15.12.2023 по делу № 88-32226/2023).

Восемь доводов в пользу ошибочности подхода судов общей юрисдикции и КС РФ:

1. Повторюсь, что заработная плата должна выплачиваться за выполнение трудовой функции, а не за «начисление». Работники должны иметь право на получение зарплаты независимо от действий работодателя, который может умышленно не производить «начисление» и, тем самым, оттягивать выплаты.

2. Говорил уже об этом неоднократно на своем канале, сейчас повторю в очередной раз. Право не должно защищать нарушителя. Если право толкуется таким образом, что оно защищает нарушителя, то это значит, что толкование является ошибочным. В споре двух приоритет должен отдаваться потерпевшему.

Следовательно, если установлено, что работник имеет право на выплату, которую не выплатил работодатель, толкование должно осуществляться в пользу работника.

3. Еще одна мысль, которую я неоднократно высказывал ранее на своем канале и повторю здесь. Смысл трудового права состоит в максимальной защите интересов работника. Именно с этой целью трудовое право обособленно от гражданского. Предполагается, что в рамках трудового права работнику предоставляются бОльшие гарантии, по сравнению с выполнением гражданско-правовых договоров.

Однако, что происходит применительно к рассматриваемой ситуации. Если бы гражданин выполнял работы по гражданско-правовому договору, то причитающаяся ему оплата без вопросов, входила бы в наследственную массу. Но вступая в трудовые отношения (которые, по идее, должны предоставлять более серьезную защиту), он тем самым значительно уменьшает свои возможности и ставит право на получение денег в зависимость от произвольного действия работодателя. Конечно же это неправильно. Значит и подобное толкование является ошибочным.

4. Связана ли выплата денег с личностью работника? Абсолютно не связана. Это ясно следует из ст.141 ТК РФ. Выполнение трудовой функции связано с личностью, поэтому здесь и не может быть правопреемства. А вот выплата денег – это совершенно другое. На мой взгляд, это очевидное положение.

5. Рассматриваемый подход ставит право добросовестной стороны в зависимость от действий недобросовестного «контрагента». Стоит только представить, как будет выглядеть рассматриваемая ситуация в случаях, когда идет спор о признании отношений трудовыми, если ответчик начинает заявлять о том, что не производил соответствующих «начислений».

6. Зная о невозможности правопреемства, недобросовестная сторона может затягивать спор в надежде на смерть оппонента. Сначала первая инстанция, потом обжалование, потом рассмотрение дела в апелляции. Все это может занимать достаточно большой временной промежуток. Здесь обратим внимание на Обзор судебной практики ВС РФ за 1 кв. 2013 г. (ответ на вопрос №2) было указано следующее

Поступление в суд апелляционной инстанции ко времени рассмотрения дела сведений о смерти лица, подавшего апелляционную жалобу на судебные постановления, в т.ч. в случае когда недопускается правопреемство, не освобождает суд апелляционной инстанции рассмотреть жалобу и вынести определение в пределах полномочий, установленных ст.328 ГПК РФ.

В этом случае, суд должен отменить судебное решение и прекратить производство по делу (Определение 6 КСОЮ от 19.10.2023 по делу № 88-24632/2023).

7. В ходе обсуждения определения КС РФ был высказан довод о том, что до соответствующего «начисления» нельзя определить какая сумма причитается работнику. На мой взгляд, такой довод является надуманным. Расчет заработной платы, это обычное «арифметическое» действие, которое собственно и состоит в «начислении». Следовательно, совершить соответствующие математические операции может и сам суд в рамках соответствующего спора.

На самом деле, этот довод напомнил мне другой – из практики споров по автострахованию. Тогда некоторые «судьи» ссылались на то, что до определения размера страхового возмещения, соответствующая сумма является «спорной» и на этом основании отказывали в применении к нарушителю соответствующих санкций. Об этом см.: «О коррупции, кризисе юридического образования и всей юриспруденции».

8. Позиция КС РФ приводит к тому, что в исках о взыскании заработной платы, работник должен просить не только взыскать соответствующую сумму, но и обязать работодателя начислить ее. То есть, фактически происходит задвоение одного требования.

По правилам логики, лишнее нужно отсекать. В данном случае, лишнее - это очевидно "обязать начислить". Это техническое действие, которое не имеет к праву никакого отношения.

Это, является дополнительным подтверждением ошибочности критикуемого подхода к "начислению заработной платы".


  • 3


#6218756 Узнать владельца сайта (админа домена)

Написано mooner 08 July 2024 - 19:47

возможно(

попробую еще раз.
Ситуация:
Гражданин или юр лицо (не принципиально ГПК или АПК) перевело деньги кому-то на р/с.
Владелец р/с неизвестен. Банк информацию не предоставляет.
Нужно к кому-то заявить иск о возврате платежа.
Как это делается:
Подается иск (АПК или ГПК) в котором ответчиком указывается банк.
В рамках этого иска от Банка истребуются сведения о владельце счета.
Как только получили сведения о владельце счета производим замену на надлежащего ответчика.


  • 1


#6218570 Восстановление на работе

Написано mooner 05 July 2024 - 15:57

Работнику (условно) вменили прогулы 1, 2, 3, 4 числа. Объяснения затребовали (безуспешно) за 1 и 2, за 3 и 4 забыли.

На этом можно было разговор заканчивать. Все остальное не имеет смысла.
 


  • 1


#6211773 Астрент на обеспечительные меры в СОЮ

Написано mooner 12 April 2024 - 21:31

Цитата из резолютивной части решения.

Я говорю не про решение, а про определение о принятии обеспечительных мер. Оно уже принято, но не исполняется ответчиком.

 

Это же процессуальное определение, а не итоговое решение. 308.3 ГК тут никак не налазит.

Если обратите внимание, я про ГК нигде не говорил ;)


Ну попробовать же можно :-) Я бы так и сделал со ссылкой на ст. 206 ГПК.

Если попытка хотя бы состоится - напишу здесь. Но тут даже сама попытка от меня не зависит


  • 1