|
|
||
|
|
||
Прецедентность, как свойство системы.
#151
Отправлено 24 May 2003 - 18:38
Добавлено:
И еще хочу спросить у тех кто не считает постановления Конст. Суда РФ источником права:
Где граница между общеобязательным толкованием и нормотворчеством?
#152
Отправлено 29 May 2003 - 21:07
А я не пойму о каком равенстве всех перед законом может идти речь если решение вынесенное судом по аналогичному делу обязательно для другого суда при рассмотрении дела с другими лицами. Если вторые лица были лишены возможности участвовать и выдвигать свои доводы против или в пользу различных точек зрения при рассмотрении того дела в котором создавался прецедент?
Проверяется мотивировка решения. Если сторона в деле сможет привести аргумент, который изменил бы решение, если бы был приведен в "прецедентообразующем" деле, то прецедент можно не применять по тому основанию, что то решение было принято "per incuriam" - "с недостаточной тщательностью". (Не пинайте ногами за перевод.)
Рискну утверждать, что ее нет. Есть одна хитрая разница между нормой, принимаемой Парламентом и нормой, устанавливаемой судом. Парламент творит нормы политическими решениями по злободневным (с его т.з. вопросам). Суд, творя право (если он его все-таки творит), действует правовыми методами, "выводит" норму для конкретного дела из истинных норм.Где граница между общеобязательным толкованием и нормотворчеством?
Такое различие в целях и методах, на мой взгляд, существенно разделяет нормы от законодателя и нормы от суда по правовой природе. В этом смысле, нормы прецедентного права отличаются от норм законодательства настолько, что можно говорить о двух родах правовых норм. Вторые не могут противоречить первым, но первые не всегда могут претендовать на необходимую для урегулирования конкретной ситуации точность.
Хотя не могу сказать, что ныне я противник отнесения Постановлений к источникам права.
Еще один интересный аспект прецедента, который я уловил в ходе написания своего диплома - это правовоспитательный эффект прецедента. Решения по некоторым делам получают широкий общественный резонанс, широко освещаются в СМИ (и вылазят в Яндексе при поиске по слову "прецедент"
Предпосылки для системы прецедентов работают (худо-бедно), а сами прецеденты?А это у нас давным давно работает!!..
#153
-Marbury-
Отправлено 30 May 2003 - 02:29
И еще хочу спросить у тех кто не считает постановления Конст. Суда РФ источником права:
Где граница между общеобязательным толкованием и нормотворчеством?
Нет такой границы.
#154
-NVV-
Отправлено 31 May 2003 - 16:03
Если работают предпосылки - значит и сами прецеденты работают!Предпосылки для системы прецедентов работают (худо-бедно), а сами прецеденты?
А то, что худо или бедно, так это от самого общества зависит...
Кстати, а в Англии разве существует писанные нормы, устанавливающие прецедентное право?
Я думаю - это не только у нас...Так вот по параметру воздействия на общественное правосознание прецеденты намного превосходят законы.
#155
Отправлено 01 June 2003 - 16:05
Как это нет границы? Или вы ТГП не читали? Конституцию в глаза не видели? Постановление КС потому НПА потому, что известно очень, а вот Европейский Суд по правам ... не НПА, а почему - неизвестно.QUOTE
И еще хочу спросить у тех кто не считает постановления Конст. Суда РФ источником права:
Где граница между общеобязательным толкованием и нормотворчеством?
Нет такой границы.
Главное - обнародование, доведение до сведения, а остальное -- Фигня.
ФЗ, кроме того, обязательны в силу Конституции. Того же о постановлениях КС сказать нельзя: МИф из нЕоткудА.
#156
-Marbury-
Отправлено 02 June 2003 - 22:51
QUOTE
QUOTE
И еще хочу спросить у тех кто не считает постановления Конст. Суда РФ источником права:
Где граница между общеобязательным толкованием и нормотворчеством?
Нет такой границы.
Как это нет границы? Или вы ТГП не читали? Конституцию в глаза не видели? Постановление КС потому НПА потому, что известно очень, а вот Европейский Суд по правам ... не НПА, а почему - неизвестно.
Главное - обнародование, доведение до сведения, а остальное -- Фигня.
ФЗ, кроме того, обязательны в силу Конституции. Того же о постановлениях КС сказать нельзя: МИф из нЕоткудА.
Борис, а ВЫ хам натуральный. Я это и раньше подозревал.
Накатал вот Вам ответ немеренный, а потом его стер специально. Чего спорить, чего отвечать.......
И Пост КС и реш ЕС в Страсбурге - источник права. Являются одновременно НПА и судебными прецедентами.
Мое мнение.
#157
Отправлено 04 June 2003 - 10:15
Читал тут автореф. д.ю.н. тоже развивается мысль, что пост. КС есть источник гр. проц. права, а вот решения суда - нет! У нас закономерный вопрос: А почему это?И Пост КС и реш ЕС в Страсбурге - источник права. Являются одновременно НПА и судебными прецедентами.
Понятие источника права очень хитрое ... т.е. источник это то, что содержит норму права. А при желании норму права можно накопать везде, вот, например, Нерсесянц ее везде и находит... иными словами, сел судья мозгами подраскинул ... правосознание свое расширил и выдал, блин, решение со ссылкой на Европейский Суд ... Кстати, слышал, что США можно ссылаться на работы ученых ! Может нам тоже надо позаимствовать?! Будем цитировать в исках и решениях труды всеми любимых тов. Витрянских, Агарковых и т.д.
#158
Отправлено 11 October 2003 - 19:37
#159
Отправлено 13 October 2003 - 18:00
#160
Отправлено 15 October 2003 - 04:39
Понятие прецедента разное в разных законодательных системах.
В судах общей юрисдикции этот вопрос неявно, но разрешен. В соответствии со ст. 389 ГПК РФ Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заместитель имеют право внести в Президиум Верховного Суда Российской Федерации мотивированное представлени о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора в целях обеспечения единства судебной практики и законности.
По мнению В.М. Жуйкова, высказанному им на лекции для судей, постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации по этим делам и будут являться для нижестоящих судов обязательным прецедентом ввиду того, что они будут указывать, что есть законность и единство судебной практики в каком-то конкретном случае. Я с этой точкой зрения согласен.
#161
Отправлено 11 December 2005 - 04:25
#162
Отправлено 12 December 2005 - 18:08
Ускорение суда
Ведомости Дата выпуска: 09.12.2005
Ускорение суда
Сдвинулся с мертвой точки вопрос об административных судах. В обозримом будущем граждане России смогут с меньшей волокитой решать споры с госчиновниками. Вчера стало известно, что пакет законопроектов об административном правосудии будет рассмотрен Госдумой в начале будущего года. Это закон "Об административных судах" и Кодекс административного судопроизводства (КАС), определяющий порядок рассмотрения дел в новых судах, без которого закон будет мертвой буквой.
В административных судах можно будет в ускоренном порядке оспорить нормативные акты властей (за исключением их противоречия Конституции) и действия должностных лиц, в том числе отказ в регистрации общественной организации, административный арест или задержание. Административные суды будут разбирать жалобы на незаконное взыскание с граждан налоговых и иных платежей в бюджет и социальные фонды.
По словам председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, сейчас с жалобами в суд на действия чиновников различного ранга - от управдома до президента - ежегодно обращаются около 600 000 россиян. Более половины истцов добиваются своего. Однако им приходится проходить через все формальности гражданского процесса, который, как правило, длится несколько месяцев, а иногда и лет.
Административные суды, в отличие от обычных, будут экстерриториальными - межрайонными и окружными, а значит, по замыслу создателей должны меньше зависеть от местных администраций. Судья и его помощники должны будут помогать истцу в сборе доказательств, в том числе документов, в выдаче которых заявителю отказали госорганы.
Еще один важный фактор - сокращенные сроки производства. Сейчас суд первой инстанции, как правило, ведет предварительное рассмотрение дела в течение месяца, срок рассмотрения кассационной жалобы - три месяца. В административных судах этот период будет сокращен до 10 дней и месяца соответственно. Кроме того, согласно нынешнему проекту КАС, окружной суд будет не вправе отправлять дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, что сейчас нередко затягивает процессы на долгие годы. Наконец, административные суды, отмечает Вячеслав Лебедев, будут использовать не применявшееся до последнего времени в России прецедентное право. Это значит, что судья, получив в производство дело, аналогичное тому, по которому уже выносилось решение, не будет рассматривать его во всех деталях.
Административные суды, создание которых пять лет тормозили чиновники, приблизят Россию к правовым стандартам цивилизованных государств. Впрочем, депутаты смогут ослабить действие нового закона рядом поправок. Сейчас административная юстиция работает в 100 странах, в частности в подавляющем большинстве стран Европы, США, Канаде, Австралии и соседнем Казахстане. Разработчики законопроекта опирались на опыт Франции и США, где сфера деятельности административных судов весьма широка. Между тем в Германии административные суды рассматривают дела об издании незаконных нормативных актов и злоупотреблениях чиновников, не касаясь налоговых и избирательных споров.
Добавлено в [mergetime]1134389334[/mergetime]
Отсюда
http://www.supcourt....ale.php?id=2907
#163
Отправлено 12 December 2005 - 18:20
хм... странно.Разработчики законопроекта опирались на опыт Франции и США, где сфера деятельности административных судов весьма широка. Между тем в Германии административные суды рассматривают дела об издании незаконных нормативных актов и злоупотреблениях чиновников, не касаясь налоговых и избирательных споров.
Во Франции, сколько читал, всегда говорилось, что административная юстиция осуществляется квазисудебными органами, являющимися частью исполнительной, а не судебной власти.
В США, во всяком случае в части федеральной юстиции, вообще единая судебная система.
В Германии пять судебных систем, из них одна - административных судов (Verwaltungsgerichten) и отдельно - финансовые судов (Finanzgerichten, если названия не путаю). (Еще - конституционное правосудие, трудовое правосудие и сою).
#164
Отправлено 06 January 2006 - 14:55
Прикрепленные файлы
#165
--Михаил--
Отправлено 08 January 2006 - 05:20
РФ за её приделами считается страной с civil law legal system. Прецедент чаще всего важен в common law legal systems и особенно в их case law компонентах.
Теперь к определением: доктрина stare decisis подразумевает, что ниже стоящие суды обязаны в похожих делах следовать решениям выше стоящих судов. Сложнее на одном и том же уровне, в принципе, суды следуя древней норманнской традиции, а так же установленным Генри Четвёртым порядком (колыбель common law) обязаны следовать своим решением. На сегодняшний день даже House of Lords имеет право на overruling своих же решений. Так же встречается практика distinguishing, т.е. с аргументом "двух абсолютно одинаковых дел не бывает" - принимать независимое решение.
Но даже в civil law legal systems существует практика, когда предыдущие решения учитываются. Пример ФРГ: horror pleni в Bundesverfassungsgericht, интерпретация E.C. Treaty или зе если нижестоящий суд оставляет право на апелляцию (например если судья очень неуверен в своём решении) - после возврата из вышестоящего суда - его решение обязательно (res judicarta).
Теперь к решениям судов EU. Например, European Court of Justice и соответственно Court of First Instance - отвечают за интерпретацию норм, а не за конкретные решения - интерпретация de facto обязательна.
Прецеденты часто противоречат - в Англии бывают в делах о земле обе стороны появляются с папками дел 13 века абсолютно противоречащими друг-другу.
Разница в статутах в разных системах я думаю публике не интересна - codification vs. consolidation.
И самое главное свойство stare decisis и judge made law: hard cases create bad law.
Это всё теория, на практике происходит медленная гармонизация обоих систем.
На тему юдикативной и легислатурной ветвей разница чаще всего в judicial review ex ante vs. ex post.
Кстати, в англо-саксонских странах очень редко говорят о прецедентах, а чаще говорят о cases (case law), т.е. просто решениях по делам.
#166
Отправлено 08 January 2006 - 15:22
Статут?установленным Генри Четвёртым порядком
#167
Отправлено 08 January 2006 - 17:47
В статье Потапенко С.В. «Судебное нормотворчество и единство судебной практики», опубликованной в предновогоднем выпуске «ЭЖ-юрист», поднята ак-туальная тема – о выполнении судебной системой стабилизирующей функции, создающей уверенность в справедливости и надежности законов, объективности и предсказуемости правосудия.
Прочитав эту статью, захотелось отчасти развить поднятую тему, отчасти возразить автору.
Деятельность судебной системы должна вносить определенность в граж-данско-правовые отношения. В результате этой деятельности должны разрешать-ся конфликты и споры. И уже в древнем Риме существовал принцип «res judicata pro veritate habeture».
Правовая определенность является одним из основополагающих принци-пов права.
В начале ХХ века один из корифеев правовой науки России г-н Покровский И.А. в своей книге «Основные проблемы гражданского права» дал следующую оценку принципу правовой определенности:
« Одно из первых и самых существенных требований, которые предъявляются к праву развивающейся человеческой личностью, является требование определенности правовых норм. Если каждый отдельный человек должен подчиняться праву, если он должен приспособлять свое поведение к его требованиям, то очевидно, что первым ус-ловием упорядоченной общественной жизни является определенность этих требова-ний. Всякая неясность в этом отношении противоречит самому понятию правопоряд-ка и ставит человека в весьма затруднительное положение: неизвестно, что исполнять и к чему приспособляться. И естественно, что чем более развивается индивидуальная самодеятельность, тем более растет эта потребность в определенности права. Пока гражданско-правовая жизнь течет вяло, движимая инерцией исстари заведенного по-рядка, пока индивидуальное творчество в этой области еще не играет заметной роли, до тех пор известная неясность или неопределенность правовых норм не дает себя больно чувствовать. Но дело решительно меняется с того момента, когда возникает потребность в большей личной энергии и в большей личной инициативе, тогда опре-деленность права становится непременным условием этих последних, становится во-просом самой личности. Индивид, поставленный лицом к лицу с обществом, государ-ством, имеет право требовать, чтобы ему было этим последним точно указано, чего от него хотят и какие рамки ему ставят. Логически это право на определенность право-вых норм есть одно из самых неотъемлемых прав человеческой личности, какое только себе можно представить; без него, в сущности, вообще ни о каком "праве" не может быть речи».
В настоящее время, ритм гражданско-правовой жизни заметно ускорился, соответственно возросло и требование правовой определенности по сравнению с началом ХХ века и по сравнению со временем «социалистического» существова-ния России.
Актуальность правовой определенности подчеркивалась и в неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации правовой пози-ции, согласно которой общеправовой критерий определенности, ясности, недву-смысленности правовой нормы вытекает из конституционного принципа равен-ства всех перед законом и судом (статья 19, часть 1 Конституции Российской Фе-дерации), поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь при условии единообразного понимания и толкования правовой нормы всеми правопримени-телями. Неопределенность содержания правовой нормы, напротив, допускает возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и ве-дет к произволу, а значит - к нарушению принципов равенства и верховенства закона.
В качестве инструмента для обеспечения правовой определенности автор статьи «Судебное нормотворчество и единство судебной практики» предлагает применение ст.389 ГПК РФ:
«Согласно ст. 389 ГПК РФ Председатель Верховного Суда РФ или заместитель Председателя Верховного Суда РФ имеет право внести в Президиум Верховного Суда РФ мотивированное представление о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора в целях обеспечения единства судебной практики и законности».
Г-н Потапенко весьма своебразно ее толкует:
«Причем такой пересмотр судебных постановлений в порядке надзора не ограни-чен какими-либо сроками, на него не распространяется характерный для стадии над-зорного производства принцип диспозитивности, так как дело рассматривается по су-ществу в отсутствие надзорных жалоб сторон или представления прокурора».
К сожалению, автор не привел никаких доводов для такого толкования ст.389 ГПК РФ. Такое толкование, на мой взгляд, является неконституционным и противоречит основополагающим принципам справедливого правосудия.
В частности Секретариат Конституционного суда РФ считает:
«…при толковании ст.389 ГПК РФ необходимо принимать правовую позицию Конституционного Суда РФ, выраженную в определении от 13.06.2002 №166-О, соглас-но которой должностные лица судов общей юрисдикции, являющиеся одновременно судьями, могут инициировать возбуждение производства в порядке надзора на состо-явшиеся судебные решения только при наличии оснований, выявленных по результа-там рассмотрения заявлений соответствующих заинтересованных лиц, указанных в за-коне. Иное означало бы нарушение принципов состязательности и равноправия при осуществлении судопроизводства. Данная позиция, выраженная в отношении право-мочий должностных лиц суда на принесение протестов в порядке надзора на основе норм ГПК РФ 1964 г., сохраняет свою силу и в отношении реализации полномочий, предусмотренных ст.389 ГПК РФ» .
Более того, такое толкование ст.389 ГПК РФ предполагает несоблюдение Российской Федерацией обязательств, вытекающих из присоединения к Европей-ской конвенции «О защите основных свобод и прав человека».
В связи с инкорпорированием Европейской конвенции «О защите прав че-ловека и основных свобод» (далее - Конвенция) в правовую систему России перед российским законодателем встала необходимость привести свою судебную систе-му в соответствие с европейскими стандартами. Основным из источников по формированию позиции европейского суда по вопросу пересмотра в порядке надзора является установленный Европейской конвенцией принцип правовой определенности, гарантирующей недопустимость пересмотра вступившего в за-конную силу решения суда. Такая позиция зафиксирована в решении по делу «Брумареску против Румынии». Право на справедливое разбирательство, гаран-тированное Конвенцией, провозглашает верховенство права как часть общего на-следия договаривающихся государств. Одним из основных аспектов верховенства права является принцип правовой определенности, который требует среди про-чего, чтобы если суды вынесли окончательное решение по вопросу, их решение не ставилось под сомнение.
В постановлении Европейского суда по правам человека по делу «Рябых против РФ» содержится принципиальный подход к любой процедуре, позволяю-щей отменить окончательное решение суда. А именно, Европейский суд устано-вил, что надзорное производство по российскому гражданскому судопроизводст-ву не соответствует принципу правовой определенности. Это несоответствие име-ет следующие аспекты:
1. отсутствие жестких и неизменяемых процессуальных сроков на отмену судебного акта.
2. наличие права у суда надзорной инстанции рассматривать дело по существу.
3. привязка процедуры надзорного обжалования к полномочиям от-дельных должностных лиц.
Г-н Потапенко в своей статье толкует ст.389 ГПК РФ именно в свете важно-сти наличия вышеуказанных аспектов, не считаясь с радикально противополож-ной позицией Европейского суда по правам человека по данному вопросу.
Россия, выступавшая по делу «Рябых против РФ» как ответчик, после выне-сения решения Европейским судом по правам человека была обязана в целях предотвращения новых нарушений привести в соответствие с нормами Конвен-ции российскую правовую систему.
Оставление в ст.389 ГПК РФ права должностных лиц вносить мотивирован-ные представления в Президиум Верховного Суда РФ также создает предпосылки для новых нарушений Конвенции со стороны РФ. Также это противоречит стать-ям 26 и 27 Венской Конвенции о праве международных договоров (Вена, 23 мая 1969 г.)
Статья 26 «Каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими добросовестно выполняться»
Статья 27 «Участник не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора»
и положениям части 4 статьи 15, части 1 статьи 17, статьи 18 Конституции Российской Федерации:
«права и свободы человека согласно общепризнанным принципам и нормам меж-дународного права, а также международным договорам Российской Федерации явля-ются непосредственно действующими в пределах юрисдикции Российской Федера-ции».
В настоящее время Европейским судом по правам человека вынесено уже 8 Постановлений, в которых было установлено нарушение п.1 ст.6 Европейской Конвенции по фактам отмены вступивших в законную силу решений в порядке надзора. Это: Постановление от 01.12.2005 «Смарыгин против РФ», жалоба №73203/01; Постановление от 25.10.2005 «Юрий Романов против РФ», жалоба №69341/01; Постановление от 25.10.2005 «Кутепов и Аникеенко против РФ», жа-лоба №68029/01; Постановление от 13.10.2005 «Васильев против РФ», жалоба № 66543/01; Постановление от 06.10.2005 «Андросов против РФ», жалоба №63973/00; Постановление от 21.07.2005 «Росэлтранс против РФ», жалоба №60974/00; Поста-новление от 05.04.2005 «Волкова против РФ», жалоба №48758/99; Постановление от 24.07.2005 «Рябых против РФ», жалоба №52854/99 .
Европейский суд по правам человека в данных постановлениях указывал, что отмена окончательных судебных решений противоречит принципам «верхо-венства права», «правовой определенности», «res judicata». И поэтому примене-ние ст.389 ГПК РФ в толковании г-на Потапенко - это прямой путь к допущению новых нарушений Конвенции со стороны России. Можно сделать и другой вывод, о том, что отмена судебного решения в порядке надзора на основании мотивиро-ванного представления Председателя Верховного Суда РФ или его заместителя будет нарушением права на справедливый суд в свете толкований Европейского суда по правам человека.
Применение ст.389 ГПК РФ в последующем может явиться предметом рас-смотрения жалобы о нарушении Россией прав человека, с большой долей веро-ятности установления факта нарушения п.1 ст.6 Европейской Конвенции «О за-щите прав человека и основных свобод». Этот вывод можно сделать также на ос-новании наиболее известного и наиболее цитируемого Европейским судом по правам человека Постановления по делу «Совтрансавто против Украины», жало-ба № 48553/99 от 25 июля 2002 г.
"77…юридические системы, характеризуемые процедурой протеста, и, следова-тельно, риском отмены вступивших в силу решений судов неоднократно, как про-изошло в данном деле, как таковые несовместимы с принципом правовой определен-ности, которая является одним из фундаментальных аспектов верховенства права по смыслу Статьи 6 § 1 Конвенции, в свете Brumarescu…"
Это дело является прецедентным и, на мой взгляд, для более полного по-нимания отношения Европейского суда по правам человека к отмене решений в порядке надзора необходимо процитировать частично не совпадающее, частично особое мнение судьи И.Кабрала Баррето по данному делу:
«Я первым признаю, что процедура принесения протеста является одним из наи-более тяжких и вопиющих нарушений принципа обязательности судебных решений, принципа, который сам по себе является одной из основополагающих ценностей демо-кратического общества, вытекающей из принципа верховенства права, закрепленного в Конвенции».
Надо отметить, что Европейский суд по правам человека, рассмотрев во-прос о справедливой компенсации по данному делу в отдельном судебном засе-дании постановил:
«а) что государство-ответчик должно выплатить компании-заявителю в течение трех месяцев со дня вступления настоящего Постановления в окончательную силу согласно пункту 2 статьи 44 Конвенции следующие суммы:
i) 500 000 (пятьсот тысяч) евро в возмещение материального ущерба;
ii) 75 000 (семьдесят пять тысяч) евро за моральный ущерб;
iii) 50 000 (пятьдесят тысяч) евро в возмещение судебных издержек и расходов;
iv) любую сумму, соответствующую налогу на данные суммы;
Таким образом, применение ст.389 ГПК РФ, на мой взгляд, не может слу-жить средством внесения правовой определенности, а наоборот представляет для нее угрозу.
Конечно же, вопрос соответствия ст.389 ГПК РФ Конституции РФ и прин-ципам справедливого правосудия значительно шире, чем оговаривалось выше; более полный анализ ст.389 ГПК РФ можно найти в обращении ОАО «Нижнекам-скнефтехим» в Конституционный Суд РФ о неконституционности ст.389 ГПК РФ.
Сразу же после толкования ст.389 ГПК РФ г-н Потапенко приводит опреде-ление термина «единства судебной практики» данного в постановлении Прези-диума Верховного Суда РФ от 23.03.2005 №25-ПВ04.
Причем из текста данного постановления можно определить круг лиц, на которых распространяется данное разъяснение:
«Для Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ на-рушением единства судебной практики может считаться вынесение определений, про-тиворечащих постановлениям Пленума Верховного Суда РФ, содержащим разъясне-ния по вопросам судебной практики; постановлениям Президиума Верховного Суда РФ, определениям Судебной коллегии по гражданским делам, и Кассационной колле-гии Верховного Суда РФ по конкретным делам, содержащим толкования норм матери-ального и процессуального права; материалам официально опубликованных Верхов-ным Судом РФ обзоров судебной практики и ответов на возникшие у судов вопросы в применении законодательства».
Данное толкование порождает для судей судебной коллегии по граждан-ским делам Верховного Суда РФ обязанность соотносить выносимый судебный акт не только с законом, но судебными актами: постановлениями Президиума Верховного Суда РФ, определениями Судебной коллегии по гражданским делам, и Кассационной коллегии Верховного Суда РФ по конкретным делам, содержа-щими толкования норм материального и процессуального права. Причем надо обратить особое внимание на то, что судья Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ должен будет выверять свое решение не только с су-дебными актами вышестоящих инстанций, но и судебными актами, вынесенными судьями Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ. Даже если он будет считать, что его коллега неправильно истолковал закон и попытает-ся вынести решение, руководствуясь ст.120 Конституции РФ, считая, что он под-чиняется только Конституции РФ и федеральному закону, то согласно трактовке вышеуказанного постановления Президиума Верховного Суда РФ его решение будет подлежать отмене…
Данное разъяснение Президиума Верховного Суда РФ оставляет открытым вопрос о том, что будет нарушением единства судебной практики для судей пер-вой инстанции. Будут ли для них обязательными определения кассационной ин-станции и постановления Президиумов областных судов?
И порождает разумный вопрос: «Нарушение единства судебной практики является новым основанием для отмены решения?» Если так, то насколько это со-гласуется с положениями ч.3 ст.55 Конституции РФ? И насколько законным явля-ется данное Постановление Президиума Верховного Суда РФ? Является ли оно прецедентом, и создает ли оно норму права?
Норме права присущи следующие признаки :
а) принята уполномоченными органами государства (законодатель-ными органами);
б) действие ее распространяется на неограниченный круг субъектов;
в) имеет общеобязательный характер;
г) рассчитана на неоднократное применение;
д) в случае ее неисполнения возможно применение принудительных мер.
Теперь рассмотрим цитируемое Постановление Президиума ВС РФ с точки зрения соотношения с данными признаками нормы права.
Конституцией РФ (ст. ст. 10, 94, 110, 118) реализован принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную власти. Причем в соот-ветствии со ст.94 Конституции РФ законодательным органом является Федераль-ное собрание. А ч.4 ст.3 Конституции РФ запрещает присвоение властных полно-мочий. То есть, из Конституции РФ не следует права судебных органов создавать нормы права.
Конституционный суд РФ в своем Определении от 19 февраля 2004 г. N 103-О, оценив полномочия Президиума Верховного суда РФ, пришел к следующему суждению:
«… постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации не является по своему назначению и содержанию разъяснением и не подпадает под признак "официального и иного толкования", которое в соответствии с частью вто-рой статьи 74 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" оценивается наряду с буквальным смыслом рассматривае-мого акта Конституционным Судом Российской Федерации при принятии решения по делу. Правом давать разъяснения по вопросам судебной практики Президиум Верховного Суда Российской Федерации не наделен законом…»
Круг действия Постановления Президиума Верховного суда РФ от 23.03.2005 №25-ПВ04 ограничен в самом постановлении указанием о том, что оно имеет предназначение для судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ. То есть, опять же имеет место несоответствие признаку нормы права.
Насчет общеобязательности Постановления Президиума Верховного суда РФ от 23.03.2005 №25-ПВ04: думается, что сама направленность на определенный круг – судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ, говорит о том, что данное постановление, если даже было бы обязательным, то оно не имело бы общеобязательного характера. Тем более, что в силу ст.120 Конституции РФ судьи подчинены только Конституции РФ и закону. Обязателен для судьи закон, а не постановления Президиума ВС РФ.
Несоблюдение правовой позиции, изложенной в Постановлении Прези-диума ВС РФ, не является основанием для отмены судебных актов и не может быть положено в обоснование судебного решения. В п.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении" разъяснено:
"Суду также следует учитывать:
а) постановления Конституционного Суда Российской Федерации о толковании поло-жений Конституции Российской Федерации, подлежащих применению в данном деле, и о признании соответствующими либо не соответствующими Конституции Россий-ской Федерации нормативных правовых актов, перечисленных в пунктах "а", "б", "в" части 2 и в части 4 статьи 125 Конституции Российской Федерации, на которых сторо-ны основывают свои требования или возражения;
б) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, принятые на ос-новании статьи 126 Конституции Российской Федерации и содержащие разъяснения вопросов, возникших в судебной практике при применении норм материального или процессуального права, подлежащих применению в данном деле;
в) постановления Европейского Суда по правам человека, в которых дано толкование положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подлежащих при-менению в данном деле".
Пленум Верховного суда РФ в данном постановлении не дал никаких разъ-яснений о необходимости учитывать постановления Президиума Верховного суда РФ при вынесении решений.
Объективно «норма права», содержащаяся в Постановлении Президиума ВС РФ, не может существовать вне нормы прав содержащейся в данном случае в ч.3 ст. 377 ГПК РФ, поэтому неоднократность применения, как признак нормы права также не может быть в полной мере применен к Постановлению Прези-диума Верховного Суда РФ.
На основании вышеизложенного можно констатировать, что Постановле-ния Президиума Верховного Суда РФ не обладают признаками, присущими нор-ме права.
В качестве аргумента для признания нормативности решений Верховного суда РФ г-н Потапенко приводит следующее:
«Официальное опубликование этих решений является одним из признаков их нормативности».
Представляется, что публикация всех судебных решений была бы пра-вильным ответом на вызовы времени. И это можно делать в сети Интернет. Безус-ловно, это сделает правосудие более прозрачным и повысит ответственность су-дей.
Но сама по себе публикация судебных актов, конечно же, не делает их но-сящими нормативный характер. Тем более, что публикуются не все судебные ак-ты, а лишь «наиболее актуальные судебные постановления, носящие прецедентный ха-рактер» . Отсюда можно предположить, что не все судебные постановления носят прецедентный характер. И можно даже предположить, что есть кто-то, кто опре-деляет по неизвестному публике принципу, что будет опубликовано, а что нет, то есть, придавать «нормативность» судебному постановлению или нет. И это лицо, санкционировавшее публикацию «прецедента» остается неизвестным, как и мо-тивы его действий. Что порождает возможность умножения судебных ошибок, а также открывает двери для судебного произвола.
Даже официальная публикация Постановлений Президиума ВС РФ не мо-жет превратить постановление Президиума Верховного Суда РФ в писаное право.
Весьма энергично о неписаном праве отзывался английский философ, эко-номист, юрист Иеремия Бентам:
«Неписаное право, право по сути своей неопределенное, не имеющее ни начала, ни конца, пригодное разве для управления стадом и не достойное че-ловека. При нем судья является законодателем, но таким, все законы которого индивидуальны и неизбежно создаются только ex post facto (задним числом): законы его пишутся кровью тех, для кого они предназначаются».
Считаю, что прав Яковлев В.Ф., отметивший, что, несмотря на возрастание регулятивной роли судебной практики, ее использование в качестве дополни-тельного источника права формально невозможно, поскольку Россия является страной континентального позитивного права.
Нельзя не прислушаться к словам Покровского И.А. писавшего еще в 1917 году: «Если теория свободного судейского правотворения заключает в себе орга-ническую и неустранимую опасность судейского произвола, если она самую не-определенность и неясность права возводит в принцип, она, очевидно, идет в раз-рез с интересами развивающейся человеческой личности. Эта последняя может мириться со многими ограничениями своей свободы, если они установлены зако-ном и если они ясны, она не может мириться с зависимостью от чьего бы то ни было произвола, хотя бы самого доброжелательного. Стремление к строгой за-конности составляет такую же непременную черту развивающегося гражданского права, как и развивающегося права публичного, и никакой судейский «транспер-сонализм» этого стремления подавить не сможет».
Причина, названная в качестве придания нормативности судебным поста-новлениям Верховного суда РФ, а именно выполнение стабилизирующей функ-ции, создающей уверенность в справедливости и надежности законов, объектив-ности и предсказуемости правосудия, является весьма уважительной.
Было бы идеально, если бы в каждом суде принимались правильные и за-конные решения, тогда не было бы разброса практики. Вполне понятно желание Верховного Суда РФ, осуществляющего в предусмотренных федеральным зако-ном процессуальных формах судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции, жестко ограничить нижестоящие суды от неправильного примене-ния законов, указывая им образец применения права. Однако, вряд ли возможно создать такой образец для каждого случая.
И все же, устанавливая жесткий образец применения права для нижестоя-щего суда, Верховный суд РФ не решает проблему законности решений ниже-стоящих судов. Поскольку тем самым, снижается ответственность нижестоящих судов за правильное толкование норм права. Имеется в виду позитивная ответст-венность, которая проявляется в способности самостоятельно выполнять свою работу так, как должно.
В области управления любой руководитель знает, что если делать работу за подчиненного, тот через некоторое время будет считать это должным, и практи-чески будет не работать, а приносить работу руководителю, таким образом сни-мая с себя ответственность за эту работу и перекладывая ее на руководителя.
Последствия этого в области правосудия лучше всего показать, процитиро-вав профессора Шершеневича Г.Ф.:
«Судебная практика рабски ловит каждое замечание кассационного департамента, старается согласовать свою деятельность со взглядами сената. Эта масса решений, на-растающая с каждым годом, все крепче и крепче опутывает наш суд, который как лев, запутавшийся в сетях, бессильно подчиняется своей участи, отказывается от борьбы и живет разумом высшей инстанции. В настоящее время вся задача практика заключает-ся в том, чтобы подыскать кассационное решение на данный случай. Борьба перед су-дом ведется не силою логики, не знанием соотношения конструкции института и сис-темы права, не искусством тонкого толкования законов, а ссылкою на кассационные решения. Печальную картину представляют теперь судебные заседания, где мы видим, как адвокаты поражают друг друга кассационными решениями, и где торжествует тот, кто нашел более подходящее и притом более позднейшее».
Против признания за судебной практикой высших судебных органов (Вер-ховного Суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ) силы закона можно привести тот факт, что судебная практика имеет тенденцию менять свое направление. И это вполне логично, поскольку и высшие судебные инстанции могут ошибаться, и ограничить их в праве исправить ошибку в толковании права было бы неразумно. Исправление ошибки путем изменения своей практики, а не настаивание на ней снова и снова, делает честь высшим органам судебной власти и является вполне приемлемым, пока решения обязательны только по тем делам по которым они вынесены.
В случае же придания решениям высших судебных инстанций силы закона, любое изменение судебной практики было бы равнозначно изменению закона. Причем данное изменение, даже если бы оно ухудшало положение тяжущихся, было бы обязательным, для всех дел, рассмотрение которых было начато, и еще не окончено. (Кстати, вопрос точного определения момента окончания рассмотре-ния дел весьма сложен при существующей многоступенчатой надзорной системе существующей в ГПК РФ. Европейский суд по правам человека в деле «Денисов против РФ» от 06 мая 2004 (жалоба № 33408/03), была проанализирована проце-дура надзора по новому ГПК РФ и был сделан следующий вывод: Суд, следова-тельно, считает, что процедура судебного надзора, как только она запущена, мо-жет стать неопределенной. Следовательно, если ее считать средством правовой защиты, которое нужно исчерпать, то созданная надзорной процедурой неопре-деленность сделает бессмысленным правило шестимесячного срока. В этих об-стоятельствах, Суд считает, что надзорная жалоба сродни жалобе о повторном слушании дела и аналогична средствам правовой защиты, которые не должны обычно быть приняты во внимание как средство правовой защиты по Статье 35 § 1 Конвенции. Суд не находит никаких особых обстоятельств, которые могли бы оправдать другой вывод». Тем самым ЕСПЧ решил, что окончательным решением является постановление кассационной инстанции). А закон, ухудшающий поло-жение, в соответствии с общеправовым принципом, не может иметь обратной си-лы.
Васьковский Е.А.в книге «Курс гражданского процесса» также затронул данный вопрос :
«Признание решений третьей инстанции обязательными для всех судов, чрезвычайно неблагоприятно отражается на деятельности низших судов, лишая их всякой самостоятельности и приучая к пассивному подчинению разъяснениям третьей инстанции. Совсем не то наблюдается в западной Европе. Во Франции суды второй инстанции нередко отступают от разъяснений кассационного суда, и их упорное неподчинение не раз побуждало кассационный суд пересматривать свои разъяснения и отказываться от высказанных взгля-дов. Такую же самостоятельность суждений проявляют германские суды. Известный процессуалист проф.Штейн свидетельствует, что… изучая … из года в год судебные решения низших и средних инстанций, он именно из них получает правильные сведения об основоположениях действующего права. «Если бы мы», продолжает он, «когда-либо должны были устранить всю совокупность наших судей от научного и духовно-го участия в развитии и усовершенствовании нашего права, то это привело бы к застою, регрессу, невозна-градимому уменьшению духовной производительности. И когда Адикес жалуется, что у нас низшие суды могут оспаривать решения имперского суда, то я говорю: слава Богу, что наши суды настолько самостоя-тельны, что подчиняются решениям имперского суда только тогда, когда его мотивы убедительны, и что они высказывают свои убеждения даже тогда, когда знают, что наивысший авторитет другого мнения. Противо-речие не остается без внимания. Наш имперский суд к счастью, обладает мужеством через несколько лет за-являть, что он ошибся, и он отказывается от прежнего решения. Он не связывает себя, как английские выс-шие суды, он идет вперед, и низшие суды помогают ему; происходит взаимное оплодотворение между выс-шей и низшей инстанциями, и было бы грубой ошибкой прекратить его».
Можно было бы приводить много различных доводов касательно норма-тивного характера актов Верховного Суда РФ, но, на мой взгляд, никак нельзя от-рицать того положительного влияния на всю судебную систему, которое оказы-вают разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Более того, многие разъяснения давно ожидаются обществом. В частности, давно ожидается совместное Постанов-ление Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ о подве-домственности споров. Которое могло бы действительно обеспечить единообра-зие в разрешении гражданских споров. Данное постановление двух высших су-дебных органов, осуществляющих судебный надзор при разрешении граждан-ских дел в рамках гражданского судопроизводства (ст.118 Конституции РФ), име-ло бы огромный интерпретационный авторитет. И одного этого авторитета было бы достаточно, чтобы уменьшить количество злоупотреблений и споров о подве-домственности.
Хотя, конечно, при обнаружении дефектов в тексте закона, правильней бы-ло бы воспользоваться законодательной инициативой.
Г-н Потапенко в своей статье также делает весьма неожиданный вывод:
«…определения Конституционного суда РФ – это не решения суда по существу спора, поэтому высказанные в них правовые позиции не могут рассматриваться в каче-стве источников права и не носят обязательный характер для судов, разрешающих конкретные споры».
В качестве краткого комментария к данному выводу просто напомню, что Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23.03.2005 №25-ПВ04, кото-рым г-н Потапенко обосновывал признание судебного нормотворчества Верхов-ного Суда РФ, также не является решением по существу спора. В нем так же, как и определениях Конституционного Суда РФ решался вопрос о приемлемости де-ла для рассмотрения. Поэтому, на мой взгляд, аргументация г-на Потапенко для неприменения правовых позиций Конституционного суда РФ, выраженных в оп-ределениях, не может быть принята в качестве убедительной.
Тем более, что сам Конституционный Суд РФ в своих постановлениях ссы-лается на свои правовые позиции, выраженные и в определениях.
Но в то же время нельзя оставить без внимания тот факт, что зачастую суды поступают именно так, как указал в своей статье г-н Потапенко: используют пра-вовые позиции Конституционного суда РФ в своих решениях только в тех случа-ях, когда это соответствует их собственным взглядам и игнорируют их, когда правовая позиция Конституционного суда РФ, изложенная в определении, не со-впадает со взглядами судьи. Что, конечно же, не добавляет правовой определен-ности для граждан и не способствует единству судебной практики.
Эту проблему можно разрешить различными способами: внесением изме-нения в законодательство, выражения правовой позиции по данному вопросу в постановлении Конституционного суда РФ, внесением дополнений в постановле-ние Пленума Верховного суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 г. "О судебном реше-нии".
Так или иначе, в данный вопрос должна быть внесена определенность, что дало бы большую уверенность в справедливости и надежности законов, объек-тивности и предсказуемости правосудия.
Султанов Айдар Рустэмович, судья Третейского энергетического суда, член Ассоциации по улучшению жизни и образования
Прикрепленные файлы
#168
Отправлено 08 January 2006 - 22:41
Статут?
Creation of Curia Regis
#169
Отправлено 09 January 2006 - 16:05
Решение Королевского Суда?..Creation of Curia Regis
#170
Отправлено 09 January 2006 - 19:54
Решение Королевского Суда?..Creation of Curia Regis
Нет до этого было только customary law, он же создал королевский суд - централизованую систему из трёх судов, так же систему writs. С этого момента начала применяться доктрина stare decisis. Ещё важна разница между common law and equity.
#171
Отправлено 10 January 2006 - 18:08
Сама по себе?С этого момента начала применяться доктрина stare decisis
Чем?Ещё важна разница между common law and equity
#172
Отправлено 11 January 2006 - 03:18
Сама по себе?С этого момента начала применяться доктрина stare decisis
Нет, как я уже писал до этого было только customary law, всё решалась с аргументацией:"так повелось!". После создания curia regis - центрального органа с тремя подразделенеями: Court of Exchequer, Court of Common Pleas и Court of King’s Bench. Судьи выезжали и катались по стране, решая спорные вопросы. Чуть позже возникла writs система - специальные формы для разных классов случаев. Теперь аргументация стала - так как по форме (writ) было принято так-то и так-то решение, то и в сходном случаем судья обязан принимать анологичное решение.
Чем?Ещё важна разница между common law and equity
Common law разделяет между "legal" и "equitable" и развивалось из общественного права (система civil law из частного) и соответственно выше названные суды брались за дело только, если были затронуты интересы монарха. (В Британии вся собственность принадлежит короне и передана во временое пользование вассалам короны, из-за этого например возник институт trust). Так же система common law не знает никаких extra-ordinal remedies, а только финансовое урегулирование интересов.
Например, в случае, если кто-то не доставил товар по-соглашению, надо было создать фикцию, почему доставка этого товара затрагивает интересы короны (например, сообщить, что покупатель должен деньги в королевскую казну - потом сообщить, что это была ошибочное предположение) и единственное что можно было потребовать от продавца - это вернуть деньги + неустойка. Этого конечно было недостаточно, так, во многих случаях не существует однозначного денежного эквивалента, по-этому возникла паралельно система equity (известная поговорка: equity varies with the length of the Chancellor's foot ).
Приведу пример из конституции США:
Amendment VII
In suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise reexamined in any court of the United States, than according to the rules of the common law.
А что делать, если например мой сосед построил завёл петуха и мне петух мешает спать. Описать мои финансовые потери сложно, проще потребовать от соседа сварить суп из петуха, но common law не знает таких санкциий и я не могу сослаться на 7 поправку, так как сумма интересов не превышает 20 долларов. Так что мы попадаем в паралельную ветвь equity, в которой существуют свои принципы, как в statutory law, вот несколько типичных и распространнёных максим:
1 Equity regards as done that which ought to be done.
2 Equity will not suffer a wrong to be without a remedy
3 Equity is Equality
4 Equity regards substance rather than form
5 One who seeks equity must do equity
6 Equity aids the vigilant, not those who slumber on their rights
7 Equity imputes an intent to fulfill an obligation
8 Equity acts in personam.
9 Equity will not concern itself with abstract wrongs
10 Equity abhors a forfeiture
11 Equity does not require an idle gesture
12 One who comes into equity must come with clean hands
13 Equity delights to do justice and not by halves
14 Equity will take jurisdiction to avoid a multiplicity of suits
15 Equity follows the law
16 Equity will not aid a volunteer
17 Between equal equities the law will prevail
18 Between equal equities the first in order of time shall prevail
#173
Отправлено 16 August 2017 - 14:37
В книге американской исследовательницы Мишель Ламарш Маррезе «Бабье царство: дворянки и владение имуществом в России (1700-1861)» содержатся, среди многих любопытных подробностей о правовой культуре тех времен, увлекательные истории о том, как высший судебно-административный орган Российской империи – Сенат – путём создания прецедентов развивал вещное, семейное и наследственное право.
Хотя это и не было целью Маррезе, её книга дает очередной повод усомниться в том, что прецедентность права является, якобы, исключительной принадлежностью лишь нескольких народов, говорящих на английском языке. В действительности, она органически проявляется везде, где судьи призываются в помощь законодателю (как бы этот последний ни назывался), а не морочат головы себе и другим рассказами о том, что они «всего-лишь-навсего» применяют право и больше «ничего-такого» с ним не делают (как будто подобное самоограничение в принципе возможно).
#174
Отправлено 18 August 2017 - 18:45
что несмотря на то, что следование прецеденту является абсолютно логичным, суд первой инстанции Российской Федерации, установив, что прецедент противоречит законодательству, ДОЛЖЕН аргументированно отказаться от следования прецеденту.
В ГПК РФ прецедентное право отсутствует.
В АПК РФ прямо предусмотрено.
Вместе с тем, согласна с автором с заявленным тезисом.
Более того, механизм принятия решения против сложившейся практики в процессуальном праве есть: обжалование решения вплоть до КС РФ.
Надеюсь, все помнят, что КС РФ не решения оспаривает, а непротиворечение применяемых норма права Коснтитуции РФ. Вот тут и происходит "поворот" в том числе и прецедента.
#175
Отправлено 28 August 2017 - 16:51
Надеюсь, все помнят, что КС РФ не решения оспаривает, а непротиворечение
Не-а, не помним. Ну что КС что-то там оспаривает.
Плохо, когда не знали, да еще и забыли... ![]()
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных



