Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

174 ГК - ДОЛЖЕН БЫЛ ЗНАТЬ!


Сообщений в теме: 73

#26 SaleN

SaleN
  • Старожил
  • 2936 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 27 January 2004 - 23:08

Да будет он стороной в сделке! Будет!!! Я не зря приводил примеры в своём посте. НИКАКОЙ разницы в том, сам ли директор совершил сделку, направленую на отчуждение, либо выдал доверенность на её совершение. Ведь именно директор, И ТОЛЬКО ОН, вправе в принципе совершать такую сделку либо уполномачивать к-л на её совершение, что в рассматриваемом контексте - одно и то же.

Для пущей наглядности и пояснения примера про доверенность на 11 %: представьте довер., в которой есть право совершать сделки КП только унитазов, и ничего больше. Вот тогда да, представитель не вправе заключать договор КП раковин.
А у вас что получается? Кто ещё, кроме директора и уполномоченного им на то лица, вправе подписывать договор КП имущества стоимостью хоть 100%? А лицо, получается, было уполномочено. Так что эта сделка совершена собственником. Порядок её совершения собственником в лице представителя был нарушен, и это основание для признания сделки недействительности. Но свои полномочия представитель не превышал!

Итог: не надо выкручивать из пустого места ст. 183.

Сообщение отредактировал SaleN: 27 January 2004 - 23:09

  • 0

#27 vbif

vbif
  • Старожил
  • 3867 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 28 January 2004 - 16:23

SaleN, благодарю за долготерпение. Про полномочия представителя и 183 дошло! :)
Все равно интересно бы было взглянуть на доверенность.
Ну так а в части доказывания по 174 Вы то что думаете?
  • 0

#28 -Guest-

-Guest-
  • не юрист
Обратиться Публикации

Отправлено 28 January 2004 - 17:49

Представляется что должная осмотрительность предполагает проверку дее и правоспособности которая производится применительно к юрилцу через проверку устава и документов подтверждаеющих полномочия в том числе и по объему сделки...поэтому в данной ситуации нельзя говорить о добросовестном приобретателе....
  • 0

#29 Rasl

Rasl
  • ЮрКлубовец
  • 270 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 28 January 2004 - 20:50

SaleN
да, зацепок не нахожу
  • 0

#30 Rasl

Rasl
  • ЮрКлубовец
  • 270 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 29 January 2004 - 13:33

SaleN
ежели

А лицо, получается, было уполномочено.

то 174 не применима, никто за пределы полномочий не выходил, применима ст. 79 ФЗ "Об акционерных обществах" , а добросовестность и знание устава покупателем значения не имеют. (+ посмотрите ВАС № 4/8 от 02.04.98 п. 14, 2 абз.
"
В случае совершения крупной сделки генеральным директором (директором) акционерного общества или уполномоченным им лицом при отсутствии необходимого решения совета директоров (наблюдательного совета) или общего собрания акционеров такая сделка является недействительной. Однако она может быть признана судом имеющей юридическую силу и создающей для общества вытекающие из нее права и обязанности, если при рассмотрении спора будет установлено, что в последующем данная сделка была одобрена соответственно советом директоров (наблюдательным советом) либо общим собранием акционеров общества.


"

Добавлено:
и ВАС 27.08.2002 № 1720/02 (там, правда, много особенностей дела).
  • 0

#31 vbif

vbif
  • Старожил
  • 3867 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 29 January 2004 - 15:06

Rasl, добрый день. :)
Пока :) не согласен с Вашим последним постом.
Мне видится, что Ваши примеры и утверждения относятся к ситуации когда совершается именно крупная сделка т.е. сделка которая является таковой в силу закона. Т.о. если стоимость сделки превышает 25% или 50%, то да, осмотрительность и разумность контрагента не оценивается ибо презюмируется его знание закона и необходимость одобрения таких сделок соответствующим волеобразующим органом Общества.
В ситуации когда полномочия Гены определенно ограничены учредительными документами - как раз разумность и осмотрительность контрагента имеет значение и должна оцениваться в порядке 174.
ИМХО
Потому то и закрались у меня крамольные мысли изложенные выше: съехать на превышение полномочий представителем и заявить виндикационный иск от общества доказывая выбытие имущества помимо его воли, что мне казалось проще чем доказывать неразумность и неосмотрительность покупателя.
  • 0

#32 Rasl

Rasl
  • ЮрКлубовец
  • 270 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 29 January 2004 - 17:17

еще попытка :) (не пытаюсь обосновывать обязанность покупателя знать ограничения, поскольку это дело (ИМХО) безнадежное, там сплошь усмотрение суда)
ст. 78 ФЗ "Об акционерных обществах"
" Уставом общества могут быть установлены также иные случаи, при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный настоящим Федеральным законом.
"
Если у них уставом на некрупные сделки распространен порядок заключения крупных сделок, то и последствия нарушения этого порядка должны быть аналогичные (не такие же) как и для крупных сделок. (т.е. п. 6 ст. 79), иначе толку от подобных записей в Уставе маловато.
П.С.
можно ли вообще назвать ограничением полномочий органа управления, такое указание в уставе, как необходимость одобрения сделки совершенной этим органом.
  • 0

#33 vbif

vbif
  • Старожил
  • 3867 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 29 January 2004 - 17:24

А на практике, толку в Уставе от таких ограничений, при отсутствии доказательств ознакомления с ними контрагента действительно маловато.
Кроме того, существует не мало способов ознакомить своего контрагента с "нужной" редакцией устава либо наоборот имитация недобросовестным контрагентом факта получения для ознакомления выгодной для него редакции. :)
  • 0

#34 -Гость-Unregistered-

-Гость-Unregistered-
  • не юрист
Обратиться Публикации

Отправлено 30 January 2004 - 02:01

Вклинюсь-ка я :)

Rasl

можно ли вообще назвать ограничением полномочий органа управления, такое указание в уставе, как необходимость одобрения сделки совершенной этим органом


да, это способ ограничения

Если у них уставом на некрупные сделки распространен порядок заключения крупных сделок, то и последствия нарушения этого порядка должны быть аналогичные (не такие же) как и для крупных сделок. (т.е. п. 6 ст. 79), иначе толку от подобных записей в Уставе маловато.


Согласна с выводом, но не согласна с ходом рассуждения :)
Даже если бы последствием нарушения порядка совершения крупных сделок была бы ничтожность (повторяю - если бы! ), в случае, когда Уставом урезаются полномочия органа юл путем распространения этого порядка и на другие сделки (не крупные), эти последние сделки все равно оспоримы.
  • 0

#35 -Гость-Oleg-

-Гость-Oleg-
  • не юрист
Обратиться Публикации

Отправлено 30 January 2004 - 13:11

Boroda, доказательством того, что [quote]покупатель "заведдомо должен был знать" о превышении полномочий[/quote] могут быть:

- доводы общего плана, в частности ссылка на ст. 2 ГК РФ: стороны, осуществляя предпринимательскую деятельность, действуют на свой риск и должны были до заключения договора (особенно договора купли-продажи недвижимости) ознакомиться с содержанием учредительных документов и убедиться в правоспособности друг друга;

- справка из налоговой, подтверждающая, что такой-то покупатель запрашивал сведения из ЕГРЮЛ о продавце в виде копий учредительных документов;

- письмо продавца из которого следует или усматривается предложение покупателю ознакомиться до заключения договора с учредительными документами продавца;

- доказательство, подтверждающее передачу учредительных документов (продавца и покупателя) в рег. палату непосредственно представителем покупателя. Вопрос Rasl [quote]а документы в регпалату кто сдавал?[quote] зря оставили без внимания;

- иное доказательство, подтверждающее наличие учредительных документов продавца у покупателя или фиксирующее факт такого ознакомления или соответствующее предложение продавца ознакомиться с его документами.

С остальным, на сколько я понял, вроде определились. Ст. 174 ГК в данном случае применима, поскольку порог крупной сделки в случае Boroda снижен в Уставе, по сравнению с тем как это определено в ст. 79 ФЗ "Об АО" - [quote]полномочия органа юридического лица ограничены его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в законе[/quote].
  • 0

#36 maus34

maus34

    летучая мышш (цы)

  • Partner
  • 2330 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 16 February 2004 - 14:03

УЮ при регистрации перехода права всегда требует справки о балансовой стоимости. Интересно, как это они пропустили  У нас через них здесь не проскочишь.


А вот у нас не требуют. И правильн делают. У нас просят справки о крупности сделки - дир и главбух подписывают справку, что сделка не крупная. И никто не просит баланс. У№Ю не обязано это проверять - порядок регистрации - заявительный! Это все равно, что юу будет просит документы из ЗАГС, о том, когда был расторгнут брак супругов (в новых паспортах в случае брака и развода не с тавят штампов).
Кстати, не предоставление такой справки влечет лишь приостановку - УЮ ОБЯЗАНО зарегить оспоримую сделку.

Сделка с превышением порога одобрения безусловно оспоримая, не ничтожная.
Согласна с SaleN. Даже если это разовая доверенность на совершение конкретной сделки, то она действительна.
Величина активов - вещь изменчивая. А если представитель продал недвижку в следующем году, и та же самая сделка не превысила порога одобряемости?
  • 0

#37 -Гость-Unregistered-

-Гость-Unregistered-
  • не юрист
Обратиться Публикации

Отправлено 19 February 2004 - 21:35

Всем привет и огромадное спасибо за активность. НЕ ожидал. что вопрос вызовет такой интерес.
Ситуация в данный момент рассматривается в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

Для того, чтобы Вас еще более позлить (или сбить с толку, - как Вам угодно) выкладываю Вам еще одну особенность этого дела. Напоминаю, что я - истец (акционер продавца). Мне нужно у покупателя отобрать недвижимость, то есть передать ее по цене сделки продавцу.

Так вот. Самое веселое во всей этой ситуации то, что 11 % ,про которые ведется речь - это не балансовая стомость отчужденной недвижимости (балансовая стоимость на момент совершения сделки по данным бухучета, т.е. последнего баланса вообще до 2 % не дотягивает!), а стоимость сдлки, практически равная (расхождение на 1567 рублей) стоимости оценки профессональным оценщиком (оценка была сделана за неделю до подписания догвоора купли-прподажи)!!!!!!!!!

Как развивалось дело в суде.
Состоялось судебное заседание. От ответчика выступает сам физик - покупатель (без представителя).

Я всуде пляшу от 174-й. Говорю, что должна была быть одобрена, но не была одобрена.
Ответчик: "Вот, Ваша честь, протоко собрания Совета директоров, в котором сделка одобрена"

Я про этот протокол знаю, я его видел. В этом протоколе написано: "Продать ..... недвижимость, балансовой стоимостью 30 000 рублей. При этом определить стоимость продажи в 2 000 000 рублей." ВСЁ! Указания на сторону сделки (покупателя-физика) не имеется!

Судья: "Истец, но ведь Совет директоров Продавца одобрил сделку!"
Я: - Ваша честь! В соответстви и со ст. 79 ФЗ об "АО", в решении об одобрении должны содержаться стороны сделки, а в представленном Ответчиком решении нет указание на сторону сделки - покупателя, то есть он там не поименован. В решении содержится лишь одобрение намерения совершить сделку, а не одорбрение сделки, как действий двух и более сторон ,направленных неа установление, изменение и прекращение г.прав и обязанностей!

Судья: - Истец, но ведь Совет директоров одобрил сделку!

Я: Ваша честь, Вы понимаете разницу между сделкой и намерением совершить сделку?

Судья: - нифга, Истец, Совет директоров одобрил сделку.


Все это время Ответчик сидит и по его виду я понимаю, что он совершенно не отдупляется. о чем, собственно, мы с судьей толкуем.

Тут я в полемике с судьей опять упоминаю про 11 %.

Ответчик: - Ваша честь, я ЭТИХ ВАШИХ ЗАКОНОВ НЕ ЗНАЮ, но по нашим человеческим законам я совершенно прав! Я считаю, что правмоерно купил, а что это тут Истец плетет, я с ним совершенно не согласен и все тут! И Ваще, мне сказали, что там не 11 %, а 8! (напомню, что балансовая стоимость недвижки не дотягивает и до 2 %!).

Я (офигевший в конец после того, как судья кивала сочуственно и понимающе все время пока этот .... Отвтчик толковал о "человеческих законах) - как это 8? Давайте просто тупо посчитаем! Есть баланс, есть стомость, НИКАК 8 получиться не может!!!!!!!!!!!

Ответчик: - Я ничего ситать не буде, я не бухгалтер и вообще ничего в этих бумажках не понимаю. Но мне сказали, что 8 % и я в этом уверен!

Я (про себя матерно ругаюсь_ - Ваша честь, давайте посчистаем!

Судья: - нет! считать мы не будем, давайте назнчим экспертизу!!!!!!! :)

Я (охуевший (простите, но я дейтсвтельно просто ОХУЕЛ!!!!!) - Ваша честь, экспертизу на предмет чего? Составляет ли 2 от 10 20 % или 40????!!!!!!!!!!!!

Судья: - (назначает экспертизу). :)


Вот....... Щас жду, када экспертиза закончится.....


А вы говорите ТЕОРИЯ!!!!!! Нафиг она вообще здалась-то :)
  • 0

#38 vbif

vbif
  • Старожил
  • 3867 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 19 February 2004 - 21:54

Борода, это Вы гость то?
Что то авши уточнения, действительно ничего не уточняют...

самое веселое во всей этой ситуации то, что 11 % ,про которые ведется речь - это не балансовая стомость отчужденной недвижимости (балансовая стоимость на момент совершения сделки по данным бухучета, т.е. последнего баланса вообще до 2 % не дотягивает!), а стоимость сдлки, практически равная (расхождение на 1567 рублей) стоимости оценки профессональным оценщиком (оценка была сделана за неделю до подписания догвоора купли-прподажи

Это как понимать? Что у Вас вообще и одобрения то никакого не нужно было? Или как? Вы уж, если не трудно уточните, какую стоимость имущества Вы соспоставляете со стоимостью активовобщества для целей определения ее крупности?
  • 0

#39 Boroda

Boroda
  • Новенький
  • 17 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 20 February 2004 - 12:56

Приношу свои извинения за то, что предыдущий пост был мною не подписан. Очень торопился.

Для того, чтобы прояснить ситуацию и сразу избавить себя от обвинений в полнейшей тупости и неграмотности, хочу сказать следующее.

Я понимаю, что в затеянном мною деле у меня шансов практически нифига не имеется. Затеял я всю эту канитель (арбитражный процесс) как одно из средств давления на Покупателя.
Ситуация следующая:
За месяц до приобретения нами некоего предприятия (выкуп у государства контрольного пакета акций), Гн. директор решает вывести на себя часть активов, а именно - два здания. Одно их этих зднай стоиит посреди базы, приобретенной нами посредством покупки контрольконого пакета. Это очень раздражает, мешает работать и порождает геморрой с обшим пользованием земельного участка, всякими сервитутами и прочей фигней. Не говоря уже о том, что мы сами не прочь бы поиметь эту недвижимость (склад и АБК).
Как водится, Гена вывел недвижку на себя (физик - подстваное лицо, которое даже ПБОЮЛом не является!) не заплатив ни копейки (всякие взимозачеты, переводы долга и прочая постсоветская фигня). При этом цена сделки раз в 5 меньше реальной стоимости имущества.

Мы предложили этим ворам по-хорошему продать нам недвижимость и предложили неплохую цену. Господа посмеялись нам в лицо, скачали несколько оскорбительных фраз и заломили такие бабки, что
ЗАКИПЕЛ НАШ РАЗУМ ВОЗМУЩЕННЫЙ!!! и начальство мне сказало "АТУ ИХ!!!".

Ату-то ату, но как?

Начал разбираться. И выяснилось следующее. Балансовая стомость недвижки действтельно не дотягивает до 2-х % стоимости активов. Цена сделки - чуть более 11 %.
Подавая исковое в Арбитраж, я понимал ( и в данный момент тоже понимаю), что пракктически нифига мне не светит, т.к. "при отчуждении имущества учитывается его балансовая стоимость, а при приобретнии - цена приобретения". Но.
1) Имеются иные способы воздействитя на Ответчика. А мменно: совершенно правомерно портить жизнь его арендаторам, отключая телефоны, не заказывая для него на ж/д станции вагоны, и прочая.
кроме того, этот придурок (позвольте мне его иногда называть придурком), не являясь ПБОЮЛом, сдает в аренду как склад, так и АБК под офисы и регулярно получает арендную плату. Как раз такой случай описан в статье 171 Уголовного нашего кодекса Российской нашей Федерации. И заявить/не заявить - это уж в нашей власти. А там ОБЭП пущай разбирается.
А когда ОБЭП в чем-то разбирается, то он не только этого физика-башкира "разберет", но и его башкиров-арендаторов, которые скажут "нафиг надо!" и уйдут от такого арендодателя.
2) Имея врожденную наглость и некоторое извращение в мозгу, я не считаю, что арбитраж должен быть проигран! Вот хоть режьте меня! Ниже приведц полностью ход моих размышлений, а щас скажу, что недвижка арестована (предварительные обеспечительные меры) и физик нифига продать ее не может. И по этому поводу невничает. Тем более, что из п. 1 мы уже начали много чего осуществлять, кроме, пока, уголовки.

Так вот, мои соображения по поводу всего этогго дела в разрезе законодательтсва нашей с Вами Российской, так сказать, Федерации (только приготовьтесь, объем велик):

ВОЗРАЖЕНИЯ
по отзыву Ответчика 2 Шарипова Т. Д.
на исковое заявление о признании сделки недействительной и дополнение
обоснования иска по делу № А07-19049/03-Г-АЛЛ.

Пункт 1 статьи 78 Закона «Об акционерных обществах» содержит определение крупной сделки. В частности, такой сделкой считается сделка, или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед совершением сделки. При этом при отчуждении имущества, в целях решения вопроса об отнесении сделки к категории крупных с балансовой стоимостью активов Общества сравнивается балансовая стоимость отчуждаемого имущества. Данное определение крупной сделки является исчерпывающим. Никакие иные сделки, совершаемые акционерным Обществом, крупными не являются.
Понятие крупной сделки введено законодателем в целях защиты интересов Общества и его акционеров. Совершение Обществом крупной сделки может повлечь за собой серьезные негативные последствия для Общества, а следовательно – и для акционера Общества посредством возможности уменьшения размера дивидендов вследствие ухудшения финансового положения Общества в результате совершения крупной сделки.
В связи с этим, ст. 79 Закона установлены механизмы защиты интересов акционерного общества и его акционеров. Таким механизмами являются:
1) Обязательность одобрения крупной сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества;
2) Императивное закрепление круга вопросов, которые должны быть отражены в решении об одобрении крупной сделки;
3) возможность признания крупной сделки недействительной в случае отсутствия одобрения такой сделки или в случае, если в решение об одобрении крупной сделки не указаны обязательные сведения, установленные Законом. К таким сведениям п. 4 ст. 79 Закона в том числе относит сведения о лицах, являющихся сторонами сделки.

Ответчик 2 в своем отзыве на исковое заявление указывает, что балансовая стоимость недвижимого имущества, которое являлось предметом оспариваемой сделки, составляла менее одного процента от балансовой стоимости активов Ответчика 1 на дату совершения сделки. Данный факт говорит лишь о том, что в соответствии с абзацем 2 п. 1. ст. 78 Закона, оспариваемая сделка не являлась крупной.
Истец полностью согласен с тем, что в соответствии с Законом об акционерных обществах оспариваемая сделка не являлась крупной. Однако с тем, что данная сделка не подлежала одобрению Советом директоров, Истец категорически не согласен на основании следующего.
Ст. 78 Закона содержит норму, в соответствии с которой Уставом Акционерного общества могут быть предусмотрены случаи, при которых сделка, которая не является крупной, в обязательном порядке должна быть одобрена по правилам ст. 79 Закона.
Подпунктом 15 пункта 15.2 Устава Ответчика 1 установлено, что совершение им сделок, связанных с отчуждением имущества стоимостью от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов подлежит одобрению Советом директоров.
Таким образом, сделки, связанные с отчуждением Ответчиком 1 имущества, стоимость которого составляла от 10 до 25 % балансовой стоимости активов не являются крупными сделками, так как не подходят под определение крупной сделки, указанное в ст. 78 Закона. В то же время совершение таких сделок подлежало обязательному одобрению Советом директоров Ответчика 1 в соответствии с его Уставом. При этом в Уставе не содержится положение о том, что при совершении Обществом такой сделки с балансовой стоимостью активов Общества сравнивается именно балансовая стоимость отчуждаемого имущества. В Уставе сказано, что Совет директоров одобряет сделки по отчуждению имущества стоимость которого составляет от 10 до 50 % стоимости активов.
Очевидно, что понятие «стоимость» и «балансовая стоимость» отличаются друг от друга и по отношению к одному и тому же имуществу размер «стоимости» может отличаться от размера «балансовой стоимости». Размер балансовой стоимости имущества определяется в только целях бухгалтерского учета и по правилам, установленным для ведения бухгалтерского учета. В то же время «стоимость» имущества представляет собой понятие, не связанное рамками бухгалтерского учета. Размер «стоимости» имущества равен размеру тех материальных благ, которые собственник может получить взамен конкретного имущества при сложившихся в данный момент и в данном месте обстоятельствах.
Перед совершением оспариваемой сделки, а именно 24 октября 2002 г., Совет директоров Ответчика 1 в пределах своей компетенции, установленной Уставом и Законом, в своем решении прямо определил стоимость отчужденного по оспариваемой сделке имущества в размере 977 719 рублей.
05 января, по заявке Ответчика 1 Экспертом по оценке имущества Чечелем Игорем Алексеевичем была определена рыночная стоимость отчужденного по оспариваемой сделке имущества по состоянию на 05 января 2003 г. В соответствии с отчетом указанного профессионального оценщика рыночная стоимость имущества составила 972 000 рублей, что также составляет более 10 % балансовой стоимости активов Ответчика 1.
Наконец, 16 января 2003 г. между Ответчиками была совершена оспариваемая сделка купли-продажи недвижимого имущества, и стоимость данного имущества по условиям сделки составила 977 719 рублей.
Таким образом, «стоимость» имущества, которое было отчуждено по оспариваемой сделке, составила более 10 % балансовой стоимости активов Ответчика 1 по состоянию на дату совершения сделки. В соответствии с Уставом Ответчика 1, а также в соответствии с п. 1 ст. 78 Закона оспариваемая сделка должна была быть одобрена Советом директоров Ответчика 1 в порядке, предусмотренном ст. 79 Закона. Балансовая стоимость отчужденного по оспариваемой сделке имущества не может сравниваться с балансовой стоимостью активов Ответчика 1 в целях определения необходимости одобрения оспариваемой сделки, так как данная сделка не является крупной и положения абзаца 2 п. 1 ст. 78 Закона на такую сделку не распространяются. Уставом Ответчика 1 установлен особый случай, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров в порядке, установленном ст. 79 Закона, а именно – отчуждение имущества «стоимость», а не «балансовая стоимость» которого превышает 10 % балансовой стоимости активов Общества.
В разделе 1 своего отзыва на исковое заявление Ответчик 2 указывает, что сделка не подлежала одобрению Советом директоров. В то же время, в разделе 2 своего Отзыва, Ответчик 2 противоречит сам себе и утверждает, что «процедура отчуждения имущества со стороны Ответчика 1 не нарушена и соответствует статьям 78 и 79 Закона». В доказательство соблюдения этой процедуры Ответчик 2 приводит решения Правления Ответчика 1 (протоколы № 4 от 18 октября 2002 г. и № 5 от 09 декабря 2002 г.), а также решение Совета директоров от 24 октября 2002 г. (протокол № 4). Тем самым Ответчик 2 признает ,что оспариваемая сделка подлежала одобрению Совета директоров, и говорит о том, что совершение сделки было надлежащим образом одобрено. Истец не может признать данные доводы и доказательства как свидетельство надлежащего одобрения оспариваемой сделки.
В указанных решениях Правления ничего не говорится об одобрении оспариваемой сделки, совершенной между Истцом и Ответчиком. Более того, в соответствии со ст. 79 Закона Правление акционерного Общества не имеет права одобрять сделки, в отношении которых уставом устанавливаются случаи их обязательного одобрения. Такое право имеет лишь Совет директоров и Общее собрание. В соответствии с подпунктом 15 п. 15.2 Устава Ответчика 1 одобрение оспариваемой сделки находится в компетенции Совета директоров.
В соответствии с п. 4 ст. 79 Закона, в решении об одобрении оспариваемой сделки обязательно должны быть указаны лица, являющиеся ее сторонами. Сторонами оспариваемой сделки являются Ответчик 1 и Ответчик 2. Однако в решении Совета директоров Ответчика 1 от 24 октября 2002 г., на которое ссылается Ответчик 2 в подтверждение соблюдения процедуры отчуждения оспариваемого имущества, никакого указания на Ответчика 2 как сторону сделки купли-продажи недвижимости не содержится. В данном решении (протокол № 4 от 24.10.2002 г.) Совета директоров содержится лишь намерение совершить сделку купли-продажи оспариваемого имущества и определение его стоимости.
Таким образом, решение Совета директоров Ответчика 1 от 24.10.2002 г. не соответствует требованиям п. 4 ст. 79 Закона и не является решением об одобрении оспариваемой сделки. Этот факт Ответчик 2 признает в разделе 3 своего Отзыва, в котором заявляет, что на момент принятия решения Советом директоров Ответчика 1 не был определен покупатель продаваемого имущества.
Вышеизложенное свидетельствует о том, что оспариваемая сделка была совершена между Ответчиком 1 и Ответчиком 2 с нарушением ст. 78 и 79 Закона и в соответствии со ст. 168 ГК РФ и п. 6 ст. 79 Закона должна быть признана недействительной.


Как уже отмечалось ранее, оспариваемая сделка относится с числу случаев, предусмотренных Уставом акционерного общества при которых на совершаемые обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, установленный ст. 79 Закона. В соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 г. № 19, при рассмотрении споров о признании недействительными таких сделок судам следует руководствоваться статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии со ст. 174 ГК РФ, если полномочия органа юридического лица на совершение сделки ограничены его учредительными документами по сравнению с тем, как они определены в законе, и при ее совершении такой орган вышел за пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах которого установлены ограничения, в случаях, когда будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.
Таким образом ГК РФ устанавливает три условия, при которых сделка может быть признана недействительной в порядке ст. 174:
1) Превышение органом юридического лица полномочий на совершение сделок, ограниченных его учредительными документами по сравнению с тем, как они указаны в законе;
2) Иск о признании сделки недействительной должен быть предъявлен надлежащим лицом;
3) Доказанность того, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.

От имени Ответчика 1 оспариваемую сделку совершила Зарева Р.Р., на основании доверенности, выданной Генеральным директором от 10.12.2002 г. В соответствии с Уставом Ответчика 1, действующим на дату заключения оспариваемой сделки, Генеральный директор имел право самостоятельно совершать сделки от имени Ответчика 1 лишь связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого на дату совершения сделки составляет до 1 % балансовой стоимости активов Общества (п. 16.7 Устава Ответчика 1). Таким образом, полномочия Генерального директора Ответчика 1 на дату совершения сделки были ограничены Уставом по сравнению с тем, как они определяются в Законе (совершение сделок с имуществом стоимость которого составляет до 25 % балансовой стоимости активов Общества). Ранее мы выяснили, что стоимость оспариваемого имущества составляла более 10 % балансовой стоимости активов Ответчика 1 и оспариваемая сделка не была одобрена Советом директоров Ответчика 1.
. Таким образом, Генеральный директор Ответчика 1 не имел права отчуждать оспариваемое имущество и не мог передать доверенному лицу полномочий больше, чем он имел сам, то есть при совершении сделки Генеральный директор вышел за пределы своих полномочий, выдав соответствующую доверенность гражданке Заревой.

В соответствии с абз. 2 п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.05.98 г. № 9, в случаях, прямо указанных в Законе иски о признании сделки недействительной по основаниям, установленным ст. 174 ГК РФ в праве заявлять иные лица, кроме юридического лица – участника оспариваемой сделки. В соответствии с п. 6 ст. 79 Закона об АО, к таким лицам относятся в том числе и акционеры акционерного общества. Истец является акционером Ответчика 1, что подтверждается выпиской из реестра акционеров Ответчика 1. Таким образом, иск предъявлен надлежащим лицом.

В соответствии с абзацем 3 п. 3.1 Постановления Конституционного суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П, в случае, когда имущество по возмездному договору приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, и при этом заявлен иск о признании сделки купли-продажи недействительной и о применении последствий ее недействительности, и при разрешении данного спора судом будет установлено, что покупатель является добросовестным приобретателем, в удовлетворении исковых требований в порядке статьи 167 ГК РФ должно быть отказано. Данное положение вытекает из Конституции РФ. Ст. 302 ГК РФ установлено, что добросовестным приобретателем является приобретатель, который не знал, и не мог знать о том, что лицо, отчуждающее имущество по возмездной сделке не имело права его отчуждать. Вышеуказанным Постановлением Конституционного суда РФ (абз. 7 п. 2) установлено, что добросовестный приобретатель - это приобретатель, который проявляет при заключении сделки «добрую волю, разумную осмотрительность и осторожность».
Таким образом, при предъявлении исков о признании сделок недействительными и о применении последствий недействительности сделок защита гражданских прав приобретателя в возмездном договоре отчуждения имущества ставится в зависимость от того, осуществлялись ли эти права таким приобретателем разумно и добросовестно.
В соответствии с п. 3 ст. 10 ГК РФ, в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются. Таким образом, предполагается, что Ответчик 2, при совершении оспариваемой сделки, действуя разумно и добросовестно, а также проявляя «добрую волю, разумную осмотрительность и осторожность», заведомо должен был знать об ограничении полномочий Генерального директора Ответчика 1 на совершение оспариваемой сделки.

На основании вышеизложенного, Истец просит суд признать сделку купли-продажи недвижимого имущества, совершенную между Ответчиками 16 января 2003 г. в городе Уфе недействительной на основании ст. 174 и ст. 168 ГК РФ, а также применить к данной сделке последствия недействительности, установленные п. 2 ст. 167 ГК РФ, а именно – обязать Ответчиков возвратить друг другу все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре - возместить его стоимость в деньгах.




ИЗВИНИТЕ ЗА ОБЪЕМ! КТО НЕ ХОЧЕТ, НЕ ЧИТАЙТЕ!!!! Остальным - спасибо.
  • 0

#40 kuropatka

kuropatka

    подшишечник

  • Partner
  • 21327 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 20 February 2004 - 15:03

Boroda
А может еще и к госрегистрации прикопаться можно? Она у вас когда была?

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Статья 16. Представление документов на государственную регистрацию прав
1. Государственная регистрация прав проводится на основании заявления правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то лица при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, если иное не установлено федеральным законом.
(в ред. Федерального закона от 09.06.2003 N 69-ФЗ)


А вот насчет незаконного предпринимательства - сдачи имущества в аренду - теоретически я с такой позицией не согласен. Но на практике может и получиться... :)
  • 0

#41 vbif

vbif
  • Старожил
  • 3867 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 20 February 2004 - 15:18

Да уж, Борода...
Вы простите конечно, но по моему у Вас мягко скажем вольный подход к термину "баллансовая стоимость"...Ну да ладно, это не главное...
Почитал. Понимаю конечно что руководству надо что то показать, но не имея намерения Вас огорчать, выскажу свое ИМХО: нет у Вас шансов.
Бывал я в вашем Башкирском суде и не могу сказать, что там сидят "глупые аборигены". Хотя, всякое бывает...
А вот это я так и не понял:

В соответствии с Уставом Ответчика 1, действующим на дату заключения оспариваемой сделки, Генеральный директор имел право самостоятельно совершать сделки от имени Ответчика 1 лишь связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого на дату совершения сделки составляет до 1 % балансовой стоимости активов Общества (п. 16.7 Устава Ответчика 1).

и

Подпунктом 15 пункта 15.2 Устава Ответчика 1 установлено, что совершение им сделок, связанных с отчуждением имущества стоимостью от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов подлежит одобрению Советом директоров.


Дык а кто и как совершаются сделки от 1 до 10%??? Не самостоятельно :) ???Бред какой то.
  • 0

#42 -Гость-Unregistered-

-Гость-Unregistered-
  • не юрист
Обратиться Публикации

Отправлено 20 February 2004 - 15:41

От 1 до 5 % - директор без одобрения, от 5 до 10 - директор с одобрения Правления, от 10 до 50 - директор с одобрения Совета директоров, от 50 - до 100 - директор с одобрения ОСА.

Просто мысль такая:
Законом установлено, что Уставом могут юбыть определены особые случаи, когда сделка подлежит одобрению в порядке, установленном для одобрения крупных сделок. В уставе установлено, что "отчуждение имущества "стоимость" которого более 10 %. Какая стоимость - уставом не установлено. Почему я должен применять норму Закона, которая касается крупной сделки (брать балансовую стоимость имущества), если это не крупная сделка, а "особый случай"
  • 0

#43 Boroda

Boroda
  • Новенький
  • 17 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 20 February 2004 - 15:45

Забыл войти под ником. Предыдущий пост мой.

Добавлено:

А вот насчет незаконного предпринимательства - сдачи имущества в аренду - теоретически я с такой позицией не согласен.



А почему не согласен-то? Сдача в аренду имущества не является "осуществляемой на свой риск деятельностью, направленной на систематическое извлечение дохода"? (мог неправильно процитировать ГК - Консультант обновляется)
  • 0

#44 vbif

vbif
  • Старожил
  • 3867 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 20 February 2004 - 16:00

Борода, ну ие-мае (простите)
Я ж не судья, чего меня запутывать то?
Вы в своем возражении пишите:
[quote]В соответствии с Уставом Ответчика 1, действующим на дату заключения оспариваемой сделки, Генеральный директор имел право самостоятельно совершать сделки от имени Ответчика 1 лишь связанные с приобретением или отчуждением Обществом имущества, стоимость которого на дату совершения сделки составляет до 1 % балансовой стоимости активов Общества (п. 16.7 Устава Ответчика 1).

потом, уже в нашей приватной беседе поясняете

[quote]От 1 до 5 % - директор без одобрения, от 5 до 10 - директор с одобрения Правления, от 10 до 50 - директор с одобрения Совета директоров, от 50 - до 100 - директор с одобрения ОСА.[/quote]

Так вы что в возражении пытаетесь слегка ввести суд в заблуждение?
  • 0

#45 Boroda

Boroda
  • Новенький
  • 17 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 20 February 2004 - 16:08

Прошу прощения, сударь , запутался, да и давно не занимался этим делом (судья до марта в отпуске). :) В уставе - следующее - директор совершает сделки с имуществом, стомость которого не превышает 1 %!!!!! Чесслово! Не верите - пришлю отсканированный Устав!
  • 0

#46 vbif

vbif
  • Старожил
  • 3867 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 20 February 2004 - 16:21

Да верю я верю, себе не верю а Вам верю :)
Тогда вопрос остается: правильно ли я понимаю, что сделки свыше 1% и до 10% должно было одобрять правление, а начиная с 10% - СД?

Хотя я все равно думаю, что формальный признак на который вы ссылаетесь (не достаточно корректное составление протокола) вряд ли приведут к признанию недействительным договора. Стабильность гражданского оборота, понимаете ли...
  • 0

#47 Boroda

Boroda
  • Новенький
  • 17 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 20 February 2004 - 16:31

Правильно. Именно так и должно одобряться.

А вот "стабильность" или нестабильность - пусть суд решит. :)
Кстати, как вы относитель с тому, что судья экспертизу назначила. Вернее, она предложила провести экспертизу. Формально, мне пришлось подчиниться ее пожеланию и инициатором (ходатайство подаю) являюсь я. При этом вопрос эксперту (профессиональный оценщик): "Составляла ли стоимость (перечисление недвижимости) на момент реализации более 10 % балансовой стоимости активов Общества?".


Добавлено:
Да, и еще одно замечание. На мой взгляд, "недостаточно корректное оформление протокола" - это когда в протоколе падежи не связаны. А когда при решении вопроса об одобрении сделки, ничего не говорится о сделке (соглашение, действия двух и более лиц при купле-продаже ,в частности), то, на мой взгляд, это не "некоррректное составление протокола", а грубейшее нурушение ст. 79 ФЗ об "АО". То есть есть одобрение НАМЕРЕНИЯ совершить сделку, но не т одобрения СДЕЛКИ. Не говоря уж о том, что в 79 статье императивно прописаны те вопросы, которые должен решить СД прри одобрении сделки, в том числе - и СТОРОНЫ сделки (хотя, на мой взгляд, это уже тавтология в контексте определения сделки и договора купли-продажи).

Добавлено:
Так, например, стороной сделки (покупателем) купли-продажи недвижимости стомостью в 1 млн баксов может быть бомж, а может быть нефтяная компания "Юкос". При этом в договоре будет предусмотрена отсрочка платежа на полгода. Я не думаю, что для бомжа СД сделку одобрит. А все иные условия остаюстя одинаковыми.
  • 0

#48 vbif

vbif
  • Старожил
  • 3867 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 20 February 2004 - 16:44

Да с экспертизой ИМХО это судья погарячился...Она здесь ни каким боком. И выводы эксперта не должны повлиять на правовую оценку.
Но я остаюсь при своем мнении. У вас мало шансов, тем более что, кассация ваша тоже в порядке (насколько я помню).

Тем не менее, удачи :)
  • 0

#49 Boroda

Boroda
  • Новенький
  • 17 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 20 February 2004 - 16:53

Спасибо. Понимаю, что шансов мало. На меня все смотрят, как на придурка :) . Но мне интересно. Задача моя - вынудить покупателя согласиться на ту цену, которую мы ему предлагаем за здания. А эксперт (оценщик) - ессесно свой будет :) ! И я думаю, что он, сославшись на не понмню какую статью ФЗ "Об оценочной деятельности" (Консультант обновляется, но суть в том, что если в договоре с оценщиком об оценке имущества не указано, какую именно стоимость нужно опеределить (балансовую, рыночную или проч.), то оценщик определяет рыночную. А так как экспертиза производится по моей иницативе (формально), то в договре я все правильно укажу :) ), все оценит так как мне нужно. Пободаемся, вопщем. Тем более, что у меня пока нет сведений о привлечении Ответчиком к делу профессионального юриста.

Вот только не понял, о какой кассации Вы говорите.
  • 0

#50 vbif

vbif
  • Старожил
  • 3867 сообщений
Обратиться Публикации

Отправлено 20 February 2004 - 17:05

Я не сразу Ваши добавления увидел.
Так вот, про протокол я писал с учетом того, что Ваша сделка вообще не попадает под необходимость одобрения СД, в связи с чем жесткие требования к его содержанию предусотренные ЗобАо для крупных сделок ИМХО - не будут учтены.

А про кассацию - так я понял что Вы в первой инстанции воюете. Или нет?
И что, вы надеетесь, что решение суда, пусть и в Вашу пользу отобъют у опонента желание биться дальше? Сомневаюсь.
  • 0


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных